Порядок наследования при отсутствии завещания

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Порядок наследования при отсутствии завещания». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Понятие завещания пришло к нам из Древнего Рима. Именно этот способ распределения всех материальных благ, нажитых человеком в течение своей жизни, особенно культивировался древнеримским обществом. Так, в кодификацию Юстиниана (Corpus juris civilis) входили, кроме Институций (работы Гая, Ульпиана, Флорентина и Марциана) и собственно Кодекса Юстиниана (собрание императорских конституций), также Дигесты или Пандекты (собрание отрывков из сочинений 38 римских юристов от I века до нашей эры до IV века нашей эры). При составлении Дигест (Пандект) Трибониан (юрист VI века нашей эры) назвал пятую часть Дигест «De testamentis» — «О завещаниях», чем подчеркнул важность этого института права в общественной жизни и необходимость его законодательного урегулирования для всего государства в целом[36]36.

Если обратиться к истории развития российского законодательства, то можно отметить, что ранее понятие завещания формулировалось в самом законе. Но, начиная с 50-х годов прошлого века, законодатель отказался от включения понятия завещания в кодификационные акты, ограничившись лишь указаниями на его основные признаки.

Ст. 35 Конституции РФ предоставляет каждому гражданину право распоряжаться принадлежащим ему имуществом любым не запрещенным законом способом. Распорядиться имуществом на случай смерти можно только единственным способом — посредством совершения завещания.

Одним из основных отличительных положений о наследовании в соответствии с частью третьей ГК РФ является несомненный приоритет такого основания наследования, как наследование по завещанию. Об этом свидетельствует не только формальная конструкция ст. 1111 ГК РФ, в которой наследование по завещанию поставлено на первое место.

Множество новых норм ГК РФ направлено на стимулирование граждан к совершению завещаний, поскольку именно посредством завещания наследодатель может наиболее приемлемым для себя образом выразить собственное волеизъявление в отношении принадлежащего ему имущества и решить судьбу этого имущества.

Об отмеченной направленности ГК РФ свидетельствуют провозглашенный и определенным образом гарантированный принцип свободы завещания, принцип тайны завещания и гарантии тайны, снижение размера обязательной доли в наследственном имуществе, изменение порядка ее определения, предоставление завещателю возможности выбора формы совершения завещания и др.[37]37

Завещание — это личное распоряжение гражданина на случай смерти по поводу принадлежащего ему имущества с назначением наследников, сделанное в предусмотренной законом форме.

Завещание — сделанное в предусмотренной законом форме личное распоряжение гражданина принадлежавшим ему имуществом или нематериальными благами на случай смерти.

Завещание характеризуется определенными юридическими признаками (Приложение № 1):

1. Личный характер завещания. Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем, за исключением случаев, предусмотренных законом. В отличие от ранее действовавшего законодательства, перечень причин, по которым завещатель не может собственноручно подписать завещание и ввиду этого оно подписывается другим лицом (рукоприкладчиком), ограничен и является исчерпывающим. Такими причинами в соответствии с п. 3 ст. 1125 ГК РФ могут являться только физические недостатки либо неграмотность завещателя.

В силу названных обстоятельств завещание по просьбе самого завещателя может быть подписано в присутствии нотариуса или должностного лица, его удостоверяющего, другим гражданином с указанием причин, по которым завещатель не может подписать завещание собственноручно.

Лицо, в пользу которого составляется завещание, не вправе подписывать его за завещателя. В соответствии с рекомендациями Министерства юстиции РСФСР, изложенными в письме от 27 февраля 1987 г. № 8-76/83-16-86, не утратившими своей силы и в настоящее время, помимо подписи завещателю следует писать от руки на завещаниях свою фамилию, имя, отчество. Это связано с тем, что при судебно-почерковедческой экспертизе решение вопроса о подлинности подписей затруднительно ввиду простоты их исполнения. Во избежание в дальнейшем возможных судебных споров фамилия, имя, отчество завещателя должны точно соответствовать написанию в документе, удостоверяющем его личность.

В завещании могут содержаться распоряжения только одного лица. Совершение завещания двумя или более лицами не допускается.

Завещание должно быть совершено лично. В связи с этим не допускается совершение завещания от имени подопечного, а также посредством представительства какого бы то ни было предусмотренного законом вида.

На составление завещания не требуется согласия каких-либо лиц. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его оформления дееспособностью в полном объеме. В соответствии со ст. 21 ГК РФ дееспособность в полном объеме возникает по достижении гражданином восемнадцатилетнего возраста. В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения 18 лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. Учитывая это, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, но состоящий в зарегистрированном браке, вправе оформить завещание.

2. Свобода завещания. Законодатель предусмотрел свободу завещания, т.е. предоставил гражданину право завещать любое свое имущество назначенным им лицам (с соблюдением правил об обязательной наследственной доле).

Свобода завещания не является абсолютно новым принципом завещания, хотя именно как юридический признак завещания он сформулирован в законе (ст. 1119 ГК РФ) впервые. В соответствии с принципом свободы завещания гражданин вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами Кодекса о наследовании. Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем.

Наследование приватизированного и неприватизированного жилья

Смысл в наследовании неприватизированного жилья заключается в том, что в случае смерти владельца квартиры, который имел договор социального найма и подал документы на приватизацию — процедура не останавливается.

Суд может вынести решение о ее продлении, в остальных случаях наследовать муниципальное жилье могут прописанные. Для этого им придется продлить договор социального найма, а затем подать на приватизацию.

Наследование приватизированного жилья подразумевает, что квартира приватизирована на нескольких человек. И в случае, даже если кто-то из них написал отказ от приватизации, но фигурирует в ордере, он имеет полное право заявить свои права на наследство.

Если умерший был не единственным владельцем жилья, а ее части, то получив такое наследство придется разбираться с другими претендентами. Соответственно, если в завещании указаны доли каждого, то нотариус оформляет свидетельства о праве собственности на каждого в указанной пропорции. Если долевое соотношение не указано и люди не могут решить это в досудебном порядке, тогда это решает суд.

Ответы на распространенные вопросы

1.Вопрос №1:

Получили по наследству трехкомнатную квартиру на троих в равных долях, там никто не проживает, платить коммунальные услуги кроме меня никто не хочет , как решить этот вопрос с двумя другими собственниками?

Ответ:

Согласно законодательства, лица, имеющие в собственности долю в квартире или доме, независимо от факта проживания обязаны оплачивать коммунальные нужды в одинаковых долях, поэтому если не удается урегулировать вопрос мирным путем-обращайтесь в суд.

2.Вопрос №2:

Умер племянник, мы приходимся дядей и тетей, имеем ли мы право на его наследство?

Ответ:

Вступление в права наследование происходит по Закону в случае отсутствия составленного завещания. Вы относитесь к порядку третьей. То есть получается, что сначала получает все первая очередь, к ней относятся дети, супруг или супруга, родители. Если таковых нет, то вступает вторая. А это братья и сестры, дедушки и бабушки, и если уж и их не окажется, тогда вы имеете право заявить свои права. Существует еще порядок наследования-представления, это когда во время вступления в наследство, наследник умирает. И тогда его права представляет его наследник.

Принципами наследственного права признаются основополагающие идеи, начала, закрепленные в действующем законодательстве, в соответствии с которыми осуществляется государственное регулирование общественных отношений в сфере наследственного права.

В наследственном праве выделяют следующие принципы:

1) принцип универсального наследственного правопреемства;

2) принцип свободы завещания;

3) принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников;

4) принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя;

5) принцип свободы выбора наследников;

6) принцип охраны наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств и т. д.

Принцип универсального правопреемства заключается в том, что в порядке наследования переходит имущество умершего к другим лицам в неизменном виде как единое целое в один и тот же момент.

Принцип свободы завещания вторит принципу диспозитивности. Завещатель обладает правом совершить завещание, при этом не разглашая его содержимое. Завещатель в завещании может оставить кому-то наследство, а может лишить наследников права наследования, а также имеет право в любой момент изменить или отменить завещание. Однако свобода завещания имущества наследодателя ограничена невозможностью наследования права получения процентов перепродажной цены по завещанию, невозможность получения ренты с имущества юридическим лицом, а только лишь гражданином и некоммерческими организациями, если это не противоречит закону и целям организации.

Принцип обеспечения прав необходимых наследников также ограничивает принцип свободы завещания, поскольку, несмотря на то что завещатель определяет самостоятельно наследственную долю каждого наследника, государство обязывает учитывать категорию лиц, признанных необходимыми наследниками (несовершеннолетние, иждивенцы, нетрудоспособные лица). Если завещатель не определил наследственную долю необходимым наследникам, она определяется в судебном порядке. При признании недостойными необходимых наследников они лишаются обязательной наследственной доли.

Принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя выражается в том, как определен круг наследников. Если в завещании не указаны конкретные наследники, а также указано не все имущество наследодателя, то оставшееся имущество будет распределено между наследниками, призываемыми на основании закона.

Принцип охраны наследстваот чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств воплощается в системе норм, обеспечивающих охрану не только наследства, но и порядка управления им, а также возмещения связанных с этим расходов, раздела имущества между наследниками и др.

В связи с развитием рыночных правоотношений наследственное право приобретает все большую значимость. Становление наследственного права России происходило в несколько этапов. Первым этапом считается принятие Декрета ВЦИК от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования», в соответствии с которым имущество умершего являлось трудовой собственностью. Декретом устанавливалось ограничение стоимости имущество, которое может быть передано в наследство. Стоимость данного имущества не должна была превышать более 10 тыс. руб. Имущество наследодателя могли получить лица, строго оговоренные в законе (супруг, прямые родственники, братья, сестры). При помощи введения Декрета представлялось ограничить возможность наследования имущества умершего, а в дальнейшем упразднить институт наследования. Это обусловливалось отсутствием частной собственности в принципе.

Читайте также:  Сколько будут платить по уходу за ребенком инвалидом в 2023 году родителям

Вторым этапом развития наследственного права принято считать принятие ГК РСФСР 1922 г., которым был изменен круг наследников (супруг, прямые наследники, нетрудоспособные и неимущие лица, фактически находившиеся на иждивении умершего не менее одного года до его смерти). С принятием ГК РСФСР был принят институт завещания, которым ограничивался установленный законом круг наследников, завещателю предоставлялось право лишить всех наследников наследства, при этом все имущество отходило государству. Приращение наследственной доли наследуемого имущества не допускалось.

Существенные изменения в наследственное законодательство были внесены уже через пять лет. Они знаменовали наступление третьего этапа развития наследственного права. Посредством внесения изменений был отменен предельный размер наследования, введено прогрессивное налогообложение, расширен круг наследников (наследниками могли быть также усыновленные дети), впервые разрешено завещать свое имущество не только физическим лицам, но и государству, государственным учреждениям, общественным организациям, введено понятие обязательной доли определенной группы наследников.

Следующий этап развития наследственного права связан с окончанием Великой Отечественной войны. Теперь наследование было возможно только при определенных условиях: супруги должны были быть зарегистрированы в браке, иждивенцы для получения обязательной наследственной доли должны проживать с умершим не менее одного года до его смерти, установлены очереди наследования, наследниками признавались внуки и правнуки, увеличился размер обязательной доли. Если на момент открытия наследства не имелось ни одного наследника по закону, разрешалось завещать имущество иному лицу.

Более конкретизирующее положение наследственное право получило в нормах Основ гражданского законодательства от 8 декабря 1961 г. и в ГК РСФСР от 11 июня 1964 г. На сегодняшний день Конституция РФ закрепляет лишь гарантию на наследование, более конкретные нормы, касающиеся наследственного права, закреплены в ГК РФ.

Наследник — это лицо, к которому переходят права и обязанности наследодателя в результате наследственного правопреемства.

К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (статья 1116 ГК РФ). При этом термин «граждане» включает не только граждан России, но и иностранных граждан, а также лиц без гражданства. Не могут являться наследниками по закону юридические лица.

Наследниками по завещанию могут быть, в том числе, и юридические лица.

Структура и формирование состава наследства

ГК РФ также определяет все предметы и права, которые могут входить в состав наследства, при этом все вещи должны были принадлежать наследодателю на тот день, когда был сформирован последовательный документ. Также сюда относят вещи, которые принадлежали умершему на основе права собственности или другого документа, подтверждающего вещное право лица на владение или совладение этим предметом (в эту категорию предметов также относят недвижимость и земельные участки, которые могут одновременно принадлежать нескольким лицам).

Замечание 1

Частью наследства также считаются пожизненные наследуемые владения умершего и все его акции, если человек был участником определенного акционерного общества, ООО и других.

Однако не все права и обязанности можно приписать к составу наследства. Примером таких прав являются те, которые напрямую связывают личность наследодателя – возможность получать или уплачивать алименты, возмещать понесенный вред, который человек причинил жизни или здоровью другого гражданина. Также существует универсальный перечень прав и обязательств, которые не могут быть внесены в состав наследства согласно указу законодательства. Сюда же нельзя включить права, не относящиеся к имуществу и другие блага, не являющиеся материальными.

Чтобы права и обязанности гражданина могли быть унаследованы другим лицом, необходимо создать определенное основание на базе сложного фактического состава – все эти принципы уже предусмотрены нормами права о наследовании. Чтобы наследовать определенную вещь или право, нужно предъявить доказательство смерти наследодателя (принимается документ, где человек объявляется умершим), а также право наследника на получение этого наследства. Если процедура получения наследства основывается на завещании, то к юридическому составу, помимо двух вышеуказанных документов нужно также прикрепить завещание – в данном случае сделка будет рассматриваться как односторонняя.

Понятие наследования. Открытие наследства

  • Как и куда подать иск о разделе имущества при разводе
  • Можно ли самозанятому работать по трудовому договору
  • С карты Сбербанка украли деньги – что делать
  • Зачем оформляется закладная на квартиру при ипотеке и какие возможности она предоставляет банку
  • Вклады в Сбербанке: какие бывают, как выбрать, можно ли открыть через Сбербанк Онлайн
  • Подборка материала за март 2021 года, 01.04.2021
  • Подборка материала за октябрь 2020 года, 01.11.2020
  • ТОП-10 популярных материалов из категории «Недвижимость», 12.10.2020
  • Подборка статей за январь 2021 года, 01.02.2021
  • Подборка материала за сентябрь 2020 года, 01.10.2020

Отдельные положения ГК РФ призваны осуществлять регулирование наследственных правовых отношений. В частности, ст.1110 выражает специфику универсального наследования. В первую очередь осуществляется передача наследуемого имущества в неизменном виде. То есть выполняется переход всего наследства к собственнику в виде «одного целого». Еще одна особенность состоит в том, что обязанности права должны перейти единовременно, то есть в одно и то же время.

По законодательству РФ глава, которая регламентирует наследование по завещанию располагается в Гражданском кодексе выше, чем наследование, осуществляемое по закону. Такой подход формирует приоритет первого типа над вторым, что сделано специально.

Некоторые граждане не оставляют распорядительного акта относительно судьбы имущества при жизни. В таком случае передача прав происходит согласно нормам действующего законодательства.

Основаниями наследования по закону являются следующие обстоятельства:

  • отсутствует завещание;
  • документ признан ничтожным либо недействительным из-за того, что произошло нарушение формы или процедуры его составления;
  • обязательная доля наследуемого имущества для иждивенцев и несовершеннолетних граждан, которые находятся на попечении скончавшегося завещателя;
  • кончина наследников до смерти наследодателя или в одно и то же время с ним. Допускается, что все получатели откажутся от наследуемой собственности. Иногда происходит так, что никто из наследников не принял по завещанию наследуемое имущество;
  • в ходе процесса завещательного отказа со стороны наследников.

Определение и главные принципы наследования, осуществляемого по закону, регламентируются отдельной главой Гражданского кодекса. Процесс наследования выполняется в установленном порядке наследников, который не изменен завещательным документом скончавшегося наследодателя. Каковы основания наследования, — этот вопрос рассматривается в 63-й главе ГК РФ.

Раздел V. Наследственное право (ст. 1110 — 1185)

Получение возможности обладания собственностью умершего родственника возможно, после приобретения субъектом действий, предусмотренных законодательной базой.

Способы принятия наследства различаются:

  • нотариальный, при наличии завещания, либо согласно установленным законом способам;
  • путем фактического управления и владения ценностями.

Когда правопреемников несколько, каждый из них обладает правом самостоятельного осуществления своей воли: согласиться оформлять преемство, отказаться от этого правомочия. Человек получает собственность, а также долги, при их наличии.

Нотариально удостоверенные завещания считаются оптимальным способом, подтверждающим правомочия преемника согласно собственности, оставленную ему наследодателем.

Завещатель, создавая такой документ, определяет условия, являющиеся значимыми для него:

  • каким преемникам отойдут ценности (указываются любые лица, не обязательно обладающие родственными связями с наследодателем, имеющие любой пол, возраст, принадлежность к гражданству любой страны): не редки случаи, когда наследниками становятся совершенно чужые лица, тогда как родственники лишаются правомочия наследования. Исключение составят субъекты, обладающие правомочиями приобретения обязательной части наследуемых ценностей, составляющих больше или половину доли, положенной по закону (для несовершеннолетней родни, а также лиц, не обладающих возможностью трудиться в силу определенных обстоятельств);
  • какая именно собственность достанется конкретному человеку;
  • пропорции разделения объектов при наличии нескольких наследников;
  • условия получения владений.

Гражданский кодекс оставляет право на разделение имущества умершего человека между нескольких наследников, согласно закону, при наличии условий:

  • умерший человек не написал завещания;
  • документ, оставленный наследодателем, был признан недействительным;
  • бумага содержит распоряжения лишь по части собственности покойного;
  • наследник, указанный по тексту, не согласен получать такие права;
  • наследник по завещанию умер до обретения наследственных правомочий.

Законодательство РФ определяет совокупность лиц, имеющих наследственные правомочия:

  1. Первая очередь: дети, родные или прошедшие процедуру усыновления, а также родившиеся после смерти наследодателя, супруги, родители или усыновители завещателя. Управление ценностями, доставшимися несовершеннолетним преемникам, производится их законным представителем.
  2. Братья, сестры умершего субъекта, бабушки и дедушки. Эта очередь получает правомочия при условии, что из первой никто не смог получить права, отказался от них, был лишен согласно законным основаниям.
  3. Дяди и тети, прабабушки и прадедушки. Каждое лицо имеет одинаковые права, приобретает равные доли наследуемого имущества. За исключением получения наследия супругом умершего человека, когда первоначально устанавливается его доля, затем остаток разделяется долевым образом между иными правопреемниками.

Порядок и сроки принятия наследства указаны законодательными актами, они могут устанавливаться завещательным распоряжением. Процедура имеет минимальные различия, заключающиеся в представляемых документах:

  • наследники, получающие права согласно завещанию, должны предоставить эту бумагу;
  • законные правопреемники – подтвердить наличие родственных связей, эти основания определяющие.

Первым делом, субъект, изъявивший желание получить имущественные права, должен обратиться к работнику нотариальной конторы. Это будет учреждение, относящееся к месту жительства покойного субъекта или область нахождения его имущества.

Заявление о принятии владений должно оформляться простой письменной формой и содержать сведения:

  • название нотариального учреждения;
  • фамилия, имя, отчество наследника, завещателя, а также места их проживания;
  • даты рождения и смерти наследодателя;
  • место и дата открытия наследственного дела;
  • описание имущества, составляющего наследственную массу, его оценочные параметры, характеристики (при условии, что они известны правопреемнику);
  • намерение отчуждения владений, прав собственности на имущество;
  • обозначение способов (законного или завещательного) наследования ценностей;
  • время, дата, когда подается документ;
  • подпись преемника.

Заявление можно подавать не только лично, путем непосредственного обращения к нотариусу, но, посредством отправки заказного письма (когда контора находится в ином городе) или передачи прав представлять себя доверенному лицу (с нотариальным заверением).

Понятие наследования и наследства время и место открытия наследства

Наследование представляет собой переход имущества умершего гражданина (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент (ст. 1110 ГК РФ).

Наследство переходит к наследникам в неизменном виде . т.е. таким, каким оно являлось на момент открытия наследства (в том же составе, объеме). Наследство переходит к наследникам одномоментно со времени открытия наследства, независимо от времени его фактического принятия, а также от момента государственной регистрации права наследника на это имущество, когда такое право подлежит регистрации. Все наследники принимают все наследственное имущество как единое целое . Возможные долги в составе наследства распределяются при этом между наследниками пропорционально их долям в наследственном имуществе.

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи . иное имущество . в том числе имущественные права и обязанности .

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается . Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага .

Наследственные правоотношения возникают с открытием наследства . Условием открытия наследства закон называет смерть человека или объявление его умершим (ст. 1113 ГК РФ).

Смерть гражданина как событие относится к числу актов гражданского состояния и в соответствии с действующим законодательством подлежит государственной регистрации (см. ст. 47 ГК РФ и Закон об актах гражданского состояния). Основанием для государственной регистрации смерти является документ установленной формы, выданный медицинской организацией или частнопрактикующим вpaчом либо судебное решение по делу об установлении факта смерти. Для лиц, оформляющих наследственные права, единственным документом . подтверждающим смерть наследодателя, является свидетельство о смерти . которое выдается органом, осуществившим регистрацию, как при констатации факта смерти, так и при объявлении гражданина умершим. Помимо доказательства самого факта открытия наследства, свидетельство о смерти позволяет установить дату смерти наследодателя, на которую принято ориентироваться при установлении времени открытия наследства .

Читайте также:  Переселенцы из Украины в Россию: какие возможности доступны

Временем открытия наследства принято считать день смерти гражданина . Причем этот день может быть определен не только на основании медицинского заключения, но и судебным решением по делу об установлении факта смерти. Наследство может также открываться в день вступления в законную силу решения суда об объявлении лица умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели (п. 3 ст. 45 ГК РФ).

Бывают случаи, когда в один и тот же день (независимо от конкретного времени) умирают граждане . которые при иных обстоятельствах могли бы призываться к наследованию друг после друга. По действующему законодательству они считаются умершими одновременно и друг после друга не наследуют. Такие лица в гражданском праве именуются коммориентами (commorientes — умирающие одновременно ). При возникновении ситуации с коммориентами наследственное имущество определяется после каждого из умерших и к наследованию обособленно призываются наследники каждого из них. Вместе с тем приведенное правило имеет отдельные исключения . Во-первых . доля наследника по закону, умершего одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну. Во-вторых . если одновременно с наследодателем умирает наследник, которому подназначен другой наследник, имущество наследодателя переходит к подназначенному наследнику. Если же завещатель не подназначил наследника, то действует общее правило о наследовании после коммориентов.

В соответствии с ч. 1 ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является определяемое на момент открытия наследства последнее место жительства гражданина . Таковым, согласно п. 1 ст. 20 ГК РФ является место его постоянного или преимущественного проживания . Вместе с тем место жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, определяется местом жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов.

Ориентиром определения места жительства гражданина может являться место регистрации по месту жительства . При этом во внимание принимается лишь регистрация по постоянному месту жительства, а не по месту временного пребывания. Так, независимо от сроков проживания не будет признаваться местом открытия наследства временное место проживания лиц, проходящих срочную военную службу, или находящихся на излечении, или отбывающих наказание в местах лишения свободы, или работающих вне основного места жительства по контрактам и др. Применительно к названным лицам место их жительства будет соответственно определяться по последнему постоянному месту жительства до призыва на военную службу, помещения в лечебное учреждение, заключения либо переезда к месту работы. Если по каким-либо причинам наследодатель длительное время проживал вне места регистрации . вопрос о месте открытия наследства при наличии спора подлежит разрешению в судебном порядке .

Право наследования гарантируется Конституцией РФ и входит в число основных прав человека (ч. 4 ст. 35). Наследственное право неразрывно связано с правом частной собственности граждан РФ, гарантирует свободу завещания, позволяющую гражданам по своему усмотрению распорядиться имуществом на случай смерти, в рамках, предусмотренных законом, оберегает интересы несовершеннолетних детей наследодателя и других нетрудоспособных наследников, способствует укреплению семьи, так как закон существенно расширил возможности быть призванными к наследованию кровных родственников различной степени родства.

Термин наследственное право следует рассматривать в объективном и субъективном смыслах.

Наследственное право в объективном смысле представляет собой подотрасль гражданского права и составляет совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по поводу перехода прав и обязанностей умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства. В субъективном смысле под ним понимается право лица быть призванным к наследованию, а также право распорядиться своим имуществом на случай смерти.

Наследственное право как совокупность правовых норм регулируется различными источниками, среди которых особо следует выделить разд. V части третьей ГК РФ, а также другие нормы Кодекса (например, п. 4 ст. 111, ст. 266, 581, 979, п. 2 ст. 1038 и др.). Часть рассматриваемых отношений регулируется нормами, закрепленными в других федеральных законах: Об акционерных обществах, Об обществах с ограниченной ответственностью, О производственных кооперативах и др. Помимо этого, к наследственным правоотношениям применяются отдельные положения С К РФ, Основ законодательства РФ о нотариате, а также положения гражданского процессуального законодательства. Данные отношения регламентируются и подзаконными нормативными актами.

Для уяснения сути наследственных правоотношений необходимо рассмотреть ряд наиболее важных понятий.

Понятие наследование закреплено в п. 1 ст. 1110 ГК РФ. При наследовании происходит переход имущества (наследства, наследственного имущества) умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства как единого целого.

Наследственное правопреемство является универсальным (общим). Это означает, что наследство, т. е. совокупность прав и обязанностей наследодателя, переходит к наследнику в неизменном виде как единое целое в один и тот же момент. При принятии наследства наследник становится носителем прав и обязанностей, переходящих к нему в порядке наследования с момента открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также от момента государственной регистрации права наследника на это имущество, когда такое право подлежит регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).

Понятие и основные категории наследственного права

Со времен Древнего Рима право закрепляет два основания наследования: закон и завещание.

Действующий ГК ставит на первое место наследование по завещанию (ст. 1111). Это объясняется тем, что российское государство стремится стать социальным, заботящимся о членах общества, учитывающим и все более уважающим их волю. В полной мере это относится и к воле собственника, распорядившегося в завещании своим имуществом на случай смерти.

Приоритетность наследования по завещанию закреплена нормой, согласно которой наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК. В качестве примера можно назвать отказ наследника по завещанию от наследства в пользу наследника по закону (п. 1 ст. 1158 ГК).

Вместе с тем необходимо помнить, что наследование – это такой производный способ возникновения права собственности, при котором правопреемство наступает лишь благодаря наличию определенного состава юридических фактов. Среди них: смерть гражданина (объявление гражданина умершим), принятие наследства и др. Независимо от основания наследования (завещание или закон) важнейшим юридическим фактом в конкретном составе является смерть гражданина (объявление его умершим).

Российское законодательство не предусматривает иных оснований наследования, кроме завещания и закона. Оно, в частности, не допускает известного некоторым правопорядкам «дарения mortis causa» (на случай смерти), которое могло бы служить обходу норм наследственного права, защищающих интересы кредиторов умершего. Даже такие близкие люди, как супруги, не могут заключить договор о взаимном наследовании или включить положения о наследовании в брачный договор. В ст. 40 СК указывается, что брачным договором супруги могут определить характер своих имущественных отношений только в браке и(или) в случае его расторжения, т.е. развода.

Одной из важнейших категорий наследственного права является наследство («наследственная масса»). В его состав входят вещи, а также иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности (ст. 1112 ГК).

Таким образом, законом закреплено максимально широкое понимание наследственного имущества из тех, что разработаны в доктрине.

Открытием наследства называется возникновение наследственного правоотношения. Юридическими фактами, или основаниями, приводящими к открытию наследства, являются смерть гражданина и объявление гражданина умершим (ст. 1113 ГК).

Открытие наследства всегда происходит в определенное время и в определенном месте, что имеет весьма важное правовое значение.

Временем открытия наследства является день смерти гражданина, а при объявлении его умершим – день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти такого гражданина день его предполагаемой гибели (п. 3 ст. 45 ГК). В этом случае днем открытия наследства является день смерти, указанный в решении суда (п. 1 ст. 1114 ГК).

Именно на день открытия наследства определяются:

  • состав наследственного имущества;
  • сроки принятия или отказа от наследства;
  • срок для выдачи свидетельства о праве на наследство;
  • срок осуществления нотариусом мер по охране наследства и управлению им и т.д.

Факт смерти, как и день кончины, подтверждается свидетельством о смерти, выдаваемым органами ЗАГС. При отказе органов ЗАГС в регистрации события смерти факт смерти в определенное время может быть установлен судом в порядке особого производства.

Абсолютно точное время смерти нередко сложно установить. Поэтому ГК ввел правило, согласно которому граждане, умершие в один и тот же день (коммориенты), в целях наследственного правопреемства считаются умершими одновременно и не наследуют друг после друга.

При этом к наследованию призываются наследники каждого из них (п. 2 ст. 1114 ГК). Так, после каждого из супругов, погибших в результате автомобильной аварии с разницей всего в несколько часов, откроется наследство, причем позднее умерший супруг не будет считаться наследником погибшего чуть ранее супруга.

Наследственное право в 2021 году: понятие, виды, принципы

Наследственная трансмиссия применяется нотариатом в делах, когда установлена смерть основного наследника, так и не вступившего в законные права владения переданного ему наследодателем состояния.

В этом неординарном случае в силу вступает наследование по праву представления и наследственная трансмиссия, когда наследственная масса отходит указанным в завещании претендентам.

Однако право представления весьма запутанно, и не все так просто, поэтому давайте поговорим про наследование в порядке наследственной трансмиссии немного подробнее.

Претендентом до его кончины не было заявлено нотариусу о вступлении во владение по завещанию, с последующей выдачей соответствующего свидетельства о собственности. Но им, совместно с членами его семьи и близкими ему людьми, например, фактически было принято выделенное имущество – заселение в квартиру, которая должна была отойти, если бы он преждевременно не скончался.

Факт смерти должен подтверждаться документально. Но если в силу сложившихся обстоятельств он не успел подать заявительное указание ведущему дело нотариусу о включении его в дело о наследстве, то в этом случае трансмиссионная передача не может быть применена, здесь действуют обычные правила наследования в силу закона, по общепринятым правилам.

Чтобы стать наследником передаваемого имущества, претендент обязан проявить свое волеизъявление нотариусу, где открыто дело о наследстве, в определенный срок, но хотя бы за несколько дней до его окончания. И если по каким-то обстоятельствам этого не сделано, то нотариус это может посчитать как факт отказа от принятия передаваемого имущества по завещанию.

Поскольку трансмиссия может наступить только при условии, что установленный для подачи заявительного распоряжения срок еще не закончился.

Если говорить понятнее, то претендентом было подано распоряжение о принятии наследственной массы, но за несколько месяцев до окончания срока вступления в собственность он умирает, тогда его прямые наследники также обращаются в нотариат и заявляют на наследственную трансмиссию.

Читайте также:  Брянская городская администрация

Совет: если претенденты пропустили установленные сроки, то законом разрешено его продление еще на 3 месяца, если и этого времени недостаточно, то в судебном порядке можно попытаться его восстановить. Если в силу каких-то причин этого сделано не было, то все имущество должно быть возвращено, а затем разделено пропорционально между наследниками по закону.

Чтобы мы могли разобраться в сути проблемы, нужно разобрать понятие “Наследственная Трансмиссия” по частям. Наследование — это комплекс процедур получения имущества погибшего родственника. Причем имущественные права и обязанности так же переходят по наследству. Важно помнить, что права и обязанности, связанные лично с умершим, не входят в этот список.

А получить родственники или тот, кому умерший завешал имущество могут только то, что было во владении в день открытия наследства, то есть в день смерти. Важно помнить, что к наследованию призываются граждане, которые были живы в день открытия наследства.

Второе слово для простого обывателя скорее будет совсем непонятным в этом контексте. Трансмиссия это передающий механизм.

Итак делаем вывод что такое наследственная трансмиссия- комплекс процедур по принятию наследования в случае если законный наследник умер не успев его принять. В юридической практике такой человек называется трансмиттент.

Если такое случилось, то уже его трансмиссаров (наследников) призывают к наследованию.

Но важно подчеркнуть, что это применимо только когда есть свидетельство того что наследник не принял имущество с помощью подачи заявления, ни по факту.

Давайте теперь разберём примеры, для простоты и понятности назовем нашего наследника” Василий”.

Произошла ситуация, Василий принял наследство, и умер после его открытия. В таком случае имущество которое Вася унаследовал, перейдёт уже к его наследникам и будет совершено на общих основаниях.

Это регулирует пункт 4ый статьи 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В большинстве случаев такая ситуация происходит если наследодатель и Василий проживали вместе или есть факт того, что Вася принял наследство.

Теперь случай второй, который будет не менее интересным примером трансмиссии в наследственном праве:

Василий умер, но составил завещание, в котором отдал всё имущество своему сыну Игорю.

Исходя из пункта 1го 1156 статьи ГК РФ, мы можем сделать вывод. Право принятие наследства которым Вася не воспользовался перейдёт по завещанию к Игорю, и тот в свою очередь по наследованию в порядке наследственной трансмиссии получает право принять оба наследства одновременно.

  1. То имущество, которое не смог принять Василий по причине смерти уже после открытия наследства.
  2. Наследство самого Василия.

Игорь имеет право принять как оба наследства, так и одно выборочно на общих основаниях. Так же он может отказаться от принятия вовсе. Если он не примет наследство в порядке трансмиссии, то это не понесёт автоматического непринятия на общих основаниях, и наоборот.

Если же Василий завещал Игорю только часть своего имущества, или не оставлял никаких документов на этот счет то право на принятие перейдет к законным наследникам.

И последний самый редкий случай, который всё же присутствует в практике юристов.

Предположим что Василий не принял наследство, но умер после его открытия. А в тот же день умирает Игорь. Тогда закону наследования по наследственной трансмиссии будут крайне важны подробности, время смерти каждого.

Если умерли они в один день, но Василий в 12 часов, а Игорь в 12:02 и это задокументировано судебной медицинской экспертизой или, например, работниками скорой то умерший позднее становится наследником ранее погибшего.

А вот если их смерть не задокументирована и время установить невозможно, то наследования по закону трансмиссии не наступает. На основании пункта 2ого статьи 1114 ГК РФ.

Это все возможные случаи, к которым применимо данное правило, вместо имен вы можете поставить слова “наследник 1” и “наследник 2” аналогично. Это сделано для общей понятности непрофессиональному читателю.

Обычно сложности с этой процедурой возникают лишь на первых порах, когда вообще не понятно, что делать. Давайте подробнее разберём как оформить документы, когда возникает наследственная трансмиссия.

Для начала нужно подать заявление нотариусу. Это делается по месту открытия наследства первого участника цепочки. Важно помнить, что если умрет уже Василий, то нужно будет подавать заявление нотариусу по месту открытия его наследства. Если цепочка пойдет дальше, то все делается аналогично.

В итоге нужно подать два заявления, даже если Василий и его наследодатель погибли в одном месте, документа должно быть два. А вот если Игорь, сын Васи попадет в ситуацию трансмиссии, например, с отцом и дедушкой, нужно будет решать все индивидуально. Лучше в таком случае обратится к профессиональному юристу, который просчитает все возможные варианты.

Стоит заметить, что сроки по принятия имущества при трансмиссии и при общих основаниях разные, проясним и эту тему.

Как при первом, так и при втором случаях время начинает идти после открытия наследства, но на общих основаниях составляет полгода (пункт 1 статьи 1154 ГК РФ).

При этом наследник принимающий наследство в порядке наследственной трансмиссии обязан сделать это в оставшийся от шестимесячного срок.

По закону (пункт 2 статьи 1156 ГК РФ) если оставшийся срок меньше трёх месяцев, то он увеличивается для данного значения.

Если случилось такое что вы пропустили данный срок, то по закону вы можете подать апелляцию в суд и если её удовлетворят, вам восстановят срок и признают факт принятия наследства.

Если же наследник не знал об открытии, или не смог забрать имущество по уважительной причине, то суд так же может восстановить весь срок. Для этого нужно подать заявление не позднее шести месяцев после дня, когда вы уже можете принять наследство (например, день выписки из больницы).

Бывают случаи, когда наш воображаемый Василий умер, не приняв наследство, а за ним погиб и Игорь, то есть трансмиссар. В таком варианте развития событий если Игорь был призван к наследованию трансмиссией и не успел принять его. То право на наследство к детям (наследникам) не переходит.

Теперь для справки рассмотрим ситуации, при которых не будет удовлетворена трансмиссия.

  • Василий умер, но уже после истечения срока принятия наследства. А до этого не подавал никаких документов и заявлений для восстановление просроченного срока. В таком случае, руководствуемся статьёй 1155 Гражданского Кодекса. Следуя ей, можем понять, что трансмиссия не возникает из-за того, что восстановление срока может быть удовлетворено, только если заявление подавал сам Василий;
  • Если есть завещание (например, отца Василия) в котором сказано, что если Вася умрет, то наследство получит конкретный человек;
  • В случае если отец и Василий умерли в один день, а время зафиксировать не удается, то по пункту 2ому статьи 1114 ГК РФ считается что они умерли одновременно, и не наследуют вообще.

Оформление наследства: кто имеет право на вступление

По закону о наследстве в России принять имущество умершего человека могут его преемники по завещанию или законные родственники, которые состоят в одной из семи очередностей. Согласно статье 1119 Гражданского кодекса РФ наследодатель еще до момента своей смерти имеет возможность самостоятельно определить своих преемников.

Для этой цели нужно составить завещание, который представляет собой особый нотариально удостоверенный бланк. Завещатель имеет право указать в документе следующее:

  • Список наследников (может быть один получатель или любое неограниченное число преемников).
  • Размер доли в имуществе, которая будет выделена каждому получателю.
  • Условия вступления и получения наследства.
  • Исполнителя завещательного документа.

Согласно статье 1122 ГК РФ завещатель может назначить для каждого претендента определенную часть наследства. Если же такового условия нет, то собственность будет разделена поровну. При наследовании неделимого объекта, например, квартиры для получателей будут определены доли в имуществе.

Основания для возникновения наследственного правоотношения

Завещательные отношения возникают с момента открытия наследства, все участники процесса отличаются равными правомочиями, они не подчинены друг другу. Субъектами являются наследники, призванные к наследованию.

Особенностью завещательных отношений является обязательное условие в виде смерти одной из сторон, ведь эти связи возникают для реализации последней воли умершего субъекта. Свободное волеизъявление сторон в наследственной отрасли регулирует целую взаимосвязь отношений, включающих имущественные, неимущественные стороны, обязанности.

Несмотря на смерть одного из участников, его присутствие является опосредованным, отстоящим по временным рамкам. В деле принимает участие его воля, определенная им при жизни, только отсроченная в наступлении во временных рамках.

Важно! Каждый человек имеет правомочие распоряжаться имеющимся у него имуществом по собственной воле, оставляя рекомендации для уполномоченных граждан на случай собственной смерти.

Правоотношения развиваются по таким основаниям:

  • смерть субъекта;
  • получение законной силы решением суда, признающего человека умершим;
  • собственность умершего гражданина, закрепленного нормативно-правовыми актами;
  • наличие завещания, должным образом оформленного (с условием родственных связей между правопреемником и наследодателем);
  • нахождение субъекта наследования в живых к моменту получения им прав завещательного вида (юридический субъект должен подтвердить факт собственного существования);
  • обязательное обращение к нотариусу согласно срокам, установленным по закону.

Порядок нотариального удостоверения завещания

Особый порядок удостоверения нотариусом завещания характеризуется следующими особенностями:

  1. Одна из обязанностей ноатриуса — установление личности завещателя после просмотра его документов (паспорта, водительского или служебного удостоверения), проверка дееспособности лица.
  2. При процедуре удостоверения завещателю в обязательном порядке разъясняются положения закона об обязательной доле, о чём делается пометка в завещании.
  3. Составленное завещание подписывается завещателем под присмотром нотариуса, после того как оно было прочитано ему вслух.
  4. Нотариус не имеет права подписывать завещание, где присутствуют зачёркнутые слова, помарки, исправления, приписки, а также документы, написанные и подписанные карандашом. Все имена, упоминаемые в тексте, должны быть написаны прописью, без каких-либо сокращений.
  5. Нотариус не удостоверяет завещания, составленные на его имя.

Понятие наследования и его виды

Статья 1216 ГК Украины определяет наследование как переход прав и обязанностей (наследства) от физического лица, которое умерло (наследодателя) к другим лицам (наследникам).

Совокупность правовых норм, регулирующих условия и порядок наследования, составляет подотрасль гражданского законодательства, которая называется «наследственным правом» или «правом наследования».

Термин «право на наследование» может употребляться в нескольких значениях.

Во-первых, в наиболее общем виде право на наследование является элементом гражданской правоспособности. В этом смысле оно принадлежит всем субъектам гражданского права.

Во-вторых, право на наследование может использоваться в значении «право (возможность) получить наследство по завещанию».

Именно в таком смысле употребляется выражение «право на наследование» в ст. 1223 ГК Украины, благодаря чему оно может быть охарактеризовано, как элемент дееспособности, то есть возможность определенного лица приобрести субъективного права на наследование после определенного лица.

В этом смысле право на наследование является элементом гражданской дееспособности (иногда его называют «пассивная тестаментоспособность»).

В-третьих, право на наследование может рассматриваться как субъективное право, возникающее при наличии определенных юридических фактов: смерти лица или объявления его умершим (ст. 1220 ГК Украины).


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *